Словарь терминов римского права

МЧС РОССИИ
САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Р И М С К О Е П Р А В О
Словарь терминов

Санкт-Петербург
2006 год

Словарь терминов по римскому праву:
доктор юридических наук, профессор
Васильчикова Нина Александровна
кандидат юридических наук
Волкогон Алексей Владимирович
Немченко Станислав Борисович

Словарь терминов по римскому праву составлен в соответствии с требованиями учебной программы, структурой преподаваемых учебных курсов. Словарь терминов может использоваться в качестве хорошего дополнения к учебникам и учебным пособиям, в которых далеко не всегда можно найти формулировки употребляемых терминов, а так же в качестве справочного материала при подготовке к семинарам, зачетам и экзаменам.
Словарь терминов по римскому праву предназначен для слушателей и курсантов учебных заведений МЧС России, студентов иных учебных заведений. Кроме этого он может быть полезен преподавателям, аспирантам, практикующим юристам, адвокатам и всем, кто интересуется вопросами римского права.

При разработке данного пособия был использован курс лекций по римскому праву, разработанный совместно кафедрами гражданского права и кафедры гражданского процесса, Краткий словарь терминов по римскому частному праву под ред. В. В. Пиляева, а так учебное пособие: Римское право под ред. И. Б. Новицкого.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Юшкарев И.Ю., кандидат юридических наук
(Калининградский юридический институт МВД России)

Шубников Ю.Б., доктор юридических наук, профессор
(СПб университет МВД России),

Тема 1. «Понятие, предмет, система римского права».
Частное право – первоначально регламентация взаимоотношений юридическими действиями отдельных лиц; впоследствии – еще при Республике – также всякое право, распространяющееся на личные, семейные, имущественные и наследственные отношения отдельных лиц, но также и часть процессуального и уголовного права.
Публичное право – это нормы права, которые непосредственно охраняют интересы государства и определяют правовое положение его органов. При Республике под ним подразумевалось главным образом всякое право, относящееся к делам государства. Оно охватывало право государственное, административное, финансовое, уголовное, процессуальное, культурное и международное.
Естественное право – надгосударственное, всемирное и идеальное право, свойственное всем людям; отрасль римского права; главная цель защищать интересы римлян в юридических сношениях с перегринами; по характеру своего возникновения это преторское право.
Квиритское право – система древнейшего римского права, окончательно сложившаяся в период Республики. Получило свое название от племени квиритов (сабинян), которые считали своим покровителем бога Квирина (название квиритов распространилось на граждан римской общины). Основным источником квиритского права были законы XII таблиц. Позднее Квиритское право получило название цивильного права.
Преторское право – система римского права, сложившаяся наряду с системой цивильного права. Преторское право создавалось деятельностью судебных магистратов, главным образом преторов, которые своими эдиктами и формулами (наставлениями судьям для рассмотрения конкретного дела), формально не изменяя и не отменяя законы, дополняли и исправляли правовое регулирование. Преторское право отвечало нуждам развивающихся общественных отношений, экономики, прежде всего торговли, крупного землевладения и т.д.
Право народов – в Древнем Риме в классический период – правовая система, созданная регулирования отношений с участием иностранцев (перегринов).
Эдикты — общие распоряжения, основанные на власти императора. Эти распоряжения были обязательны для всех должностных лиц и граждан. В начале эдикты были обязательными только при жизни императора. Но, уже начиная со II в.н.э. они начинают соблюдаться и его преемниками.
Декреты — решения по судебным делам. На основе этих решений сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.
Рескрипты — ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, которые запрашивали консультации по правовым вопросам.
Мандаты — инструкции, адресованные правителям провинций по административным и судебным вопросам.
Магистрат – должностное лицо, должность, республиканские органы высшей власти и управления, которые наряду с народным собранием и сенатом относились к основным опорам государства. Магистратом мог стать любой полноправный гражданин, однако, поскольку деятельность магистратов не оплачивалась, а напротив, путь к высшим должностям был связан с большими затратами, практически магистратами становились только члены немногих наиболее богатых семей.
Новый эдикт — в нем указывались новшества правоприменения и юридической практики.
Перенесенный эдикт — в нем содержались заявления претора о том, что он будет придерживаться в своей деятельности воззрений и практики своего предшественника.
Постоянный эдикт — в нем указывались правоположения, обязательные для юридической практики на протяжении всего срока полномочий.
Непредвиденный эдикт — он касался казусных обстоятельств, либо правоприменения в отношении отдельных личностей.
Дигесты – имели большой интерес, это непосредственные решения императора (судебные решения). Дигесты – то, что собрано воедино. Включали 50 книг, каждая представляет высказывания, фрагменты юристов, всего 9800 фрагментов. В Дигестах заключено все частное и публичное право, т.е. все римское право. Дигесты – основная часть кодификации римского права, известной под позднейшим названием «Свод гражданского права». Составлены они в период правления императора Юстиниана, комиссией под руководством Трибониана из фрагментов трудов римских юристов. Дигесты изданы в 533 г. в Византии.
Тема 2. «Защита прав».
Иск – есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование.
Вещный иск – направлен на признание права на определенную вещь.
Личный иск – направлен на выполнение обязательств определенным лицом.
Секуторный иск – иск о восстановлении утраченного состояния имущественных прав.
Штрафной иск – его цель сводилась к наказанию ответчика.
Смешанный иск – иск, объединяющий в себе элементы личных и имущественных притязаний.
Иск строгого права – иск, который предъявлялся в строгом соответствии с предписаниями закона.
Иск доброй совести – иск, не связанный формальными обстоятельствами, при рассмотрении таких исков судья имел право принимать во внимание возражения ответчика, которые основывались на требованиях справедливости.
Абстрактные иски (кондиции) – иски, в которых не указывалось основание их возникновения.
Исковая давность – представляет собой прекращение права процессуальной защиты, по той причине, что в течение известного времени такая вещь не была осуществлена заинтересованными лицами.
Легисакционный процесс – представляет собой совокупность строго формальных действий, жестов и фраз, которые совершались на суде сторонами и магистратом, состоит из двух стадий.
Процесс пари — характеризуется тем: что, предъявляя иск, истец вносит определенную денежную сумму, и требовал внесения такой же суммы ответчиком. Выигравший дело получал свой долг обратно. Тот, кто проигрывал дело, терял залог и он обращался в пользу государства.
Наложение руки – этот вид легисакционного процесса применялся для взыскания долгов, кредитор доставлял к магистрату должника и в установленной словесной форме заявлял о причитающемся ему денежном долге и налагал при этом на должника руку.
Формулярный процесс – две стадии остались, обе стороны могли спокойно излагать свою версию. Претор активен, судья – пассивен. Важную роль играла формула, которую составлял претор и отправлял судье. Формула начиналась с назначения судьи, потом шла интенция (содержание претензий истца), потом конделигация (если указанное в интенции подтверждалось, то иск удовлетворяли, если нет – отказывали), к формуле добавлялись экстекции – выражения (это была ссылка на такое обстоятельство, которое делало неправомерным удовлетворение иска, даже если интенция иска была основательна). Этот процесс распространялся на перегринов и характеризовался простотой, а так же отсутствием обрядности и формализма.
Интенция — см. формулярный процесс.
Конделигация – см. формулярный процесс.
Экстекция – см. формулярный процесс.
Литисконтестация — в римском праве, торжественный акт вручения формулы, который затем передавал ее ответчику.
Когнитор — являлся формальным представителем. Он назначался одной стороной в присутствии другой с соблюдением определенных формальностей. После того когнитор считался назначенным и совершенно заменял представляемого.
Экстраординарный процесс – т.е. необычный, — его сущность в том, что дело от начала до конца разбирал магистрат. Нет деления на стадии. Судебные функции осуществлялись органами управления. Было заочное разбирательство. Допускалась апелляция, обжалование решений в вышестоящие инстанции. Процесс располагал судебной силой. Дело прекращалось при неявке истца. Рассматривалось по существу при неявке ответчика. Допускался отвод суда ответчиком. Требовалось принесение присяги сторонами и защитником. Судебным чиновником могли быть уменьшены требования потерпевшего. При отказе ответчика выдать вещь, уплатить денежную сумму судебное решение исполнялось путем принудительного изъятия вещи, а так же наложения ареста на имущество должника с целью продажи. Если у должника не было имущества для погашения долга, он заключался в тюрьму.
Прокуратор — назначался без всяких формальностей. Он мог назначаться без ведома претора, судьи, другой стороны. Прокуратор имел право выступать без всякого поручения. Это мог быть случай, когда кто-то желал предъявить иск для охраны интересов отсутствующего лица. Если прокуратор выступал на стороне истца, то он должен был предоставить процессуальное обеспечение, а в случае проигрыша дела возместить все убытки ответчику понесенные с процесса.
Дефенцоры — лица, которые не получали никакого полномочия, но брали на себя чью-либо защиту без его ведома. Как, правило, дефенцоры защищали на суде интересы ответчика, главным образом в его отсутствие.
Туторы — законные представители, исполняющие свои обязанности не по отдельному поручению, а в силу своей гражданской обязанности.
Интердикты – обязательные для исполнения приказы претора, главной целью которых было восстановление нарушенного права. Служили эффективным и скорым средством защиты неправомерно нарушенного (отнятого) владения или всякого иного посягательства на законный интерес собственника или владельца. Так же как и формулы исков, формулы интердиктов заносились в преторский эдикт.
Реституция – возвращение к первоначальному положению. Восстановление в первоначальном состоянии, чрезвычайное средство, с помощью которого претор по причиним, заслуживающим особого внимания, устранял вредные последствия гражданского права. Реституция должна была опираться на приказ магистрата, который волен был поступать по своему усмотрению. Однако со временем основные причины и условия реституции стали составной частью преторского эдикта, поэтому стороны стали получать право притязать на защиту в этих пределах.
Стипуляция – устный договор, заключенный посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству; формальный, абстрактный, устный договор, устанавливающий обязательство; это вербальный, односторонний договор.
Тема 3. «Субъекты римского права».
Субъекты римского права — как отдельные граждане, так и объединения физических лиц или независимые от них учреждения — юридические лица.
Раб – приравнивался к вещи, соответственно его господин мог обращаться с ним, как ему вздумается, и даже мог безнаказанно убить его. Раб не более чем объект юридических действий, даже если в данный момент он не имел господина.
Пекулий – это имущество, принадлежащее господину, которым раб фактически мог распоряжаться.
Колоны – в Римском праве любые арендаторы, в том числе и те, кто получал землю и инвентарь по договору или сидел на земле из поколения в поколение, а так же те крупные арендаторы, которые обрабатывали землю с помощью своих рабов или сдавали землю небольшими участками субарендато¬рам.
Либертины – лица, освобожденные от рабства римскими гражданами.
Латины – жители Лациума и их потомство, получившие латинское гражданство до середины III в.н.э. Затем так же стали называть членов колоний, образованных Латинским Союзом, и колоний, устроенных Римом на завоеванных территориях.
Перегрины – назывались чужеземцы, как не состоявшие в подданстве Рима, так и римские подданные, но не получившие ни римской, ни латинской правоспособности.
Агнатическая семья — союз людей, объединённых не кровной связью, а подчинением власти одного и того же домовладыки.
Муниципии — в Римском праве городские общины.
Тема 4. «Семейное право».
Брак кум ману – брак с властью мужа. Жена попадала под власть мужа или патер фамилия. Муж получал полную власть над женой. Женщина не имела имущества, оно отходило мужу или патер фамилия. Возможности женщины были ограничены, она формально занимала место дочери (наследование за умершим мужем). При заключении брака мужу давалось приданое, но самостоятельно им распоряжаться он не мог. Дети всегда находились под властью мужа. В этом виде брака развод требовал муж.
Брак сине ману – без власти мужа, неправильный, неформальный, достаточно было просто соглашения между брачующимися и отведения невесты в дом жениха. Жена оставалась агнаткой своей прежней семье, правовой связи с семьей мужа не было. Женщина была юридически независима, оставалась под властью когнатского родства. Она получала некоторые права в отношении детей. Заключался вербальный договор, имущество переходило в собственность мужа. Муж должен был охранять жену. Узус – приобретательная давность (брак сине ману мог перейти в брак кум ману). В браке сине ману брак мог быть прекращен по инициативе, как мужа, так и жены. Условия брака: достижение брачного возраста (12 лет для девочек и 14 лет для мальчиков); наличие права на вступление в брак.
Агнатическая семья — представляла собой союз людей, которые были объединены не кровной связью, а подчинением власти одного и того же домовладыки.
Агнаты – члены агнатической семьи, так же агнатами становились даже чужие (с точки зрения кровных связей) лица, подпадавшие под власть домовладыки, например, жены сыновей.
Когнатское родство – кровное родство, базировавшееся на общности происхождения.
Свойство — это отношение между мужем и родственниками жены и, наоборот, между женой и родственниками мужа, а также между родственниками обоих супругов.
Конкубинат — сожительство лиц, при котором ни одна из сторон не состояла в законном браке, имеющая намерение установить брачные отношения.
Патрицианский способ заключения брака – представлял собой религиозный обряд. Во время брачной церемонии, вступающие в брак вкушали хлеб, а затем приносили его в жертву Юпитеру. Брачная церемония проходила в присутствии жрецов и 10 свидетелей. Указанный способ заключения брака применялся в жреческих фамилиях, т.к. желали, чтобы рожденный от данного брака сын унаследовал сан своего отца. Полагают, что такой способ заключения брака был недоступен плебеям.
Плебейский способ заключения брака — этот способ представлял собой «воображаемую» покупку жены мужем. Такая покупка проводилась в тех же формах, в которых покупались наиболее ценные вещи, такие как: земля, рабы, скот. Следует заметить, что слова, которые при этом произносились, были отличны от слов, произносимых при купле-продаже в собственном смысле. В остальном это была по форме купля- продажа.
Опека — устанавливалась над женщинами, которые приравнивались к детям и над несовершеннолетними. Исторически первым видом опеки была обязательная опека домовладыки в отношении всех членов своей семьи и всех подвластных.
Попечительство — устанавливалось над душевнобольными, над расточителями, над юношами в возрасте от 14 до 25 лет (их называли минорами).
Тема 5. «Вещное право».
Вещи – предметы внешнего материального мира, созданные природой или человеком. Названием «вещи» охватывались также и юридические отношения и права.
Телесные вещи — римляне объявляли осязаемые предметы, к которым можно прикоснуться и относили к их числу землю, одежду, людей, золото, серебро и многие другие вещи.
Бестелесные вещи — вещи, которые не могут быть осязаемы и такие, которые состо¬ят в каком-либо праве, например, право наследования, или право, возникшее из договора и т.п.
Манципация – формальное, абстрактное приобретение квиритского права собственности или власти над вещами или лицами. Первоначально манципация была сделкой купли-продажи за наличные деньги, позднее превратилась в формальное заключение этого договора в присутствии пяти свидетелей и весодержателя.
Родовые вещи — вещи, имеющие один общий род и не имеющие в обороте индивидуальности.
Потребляемые вещи — вещи, которые согласно их назна¬чению при первом же пользовании материально уничтожались.
Непотребляемые вещи — вещи, которые не изнашива¬лись от употребления, например, драгоценные камни.
Побочные вещи — вещи, которые определённым об¬разом зависели от главной вещи и были подчинены её юридическому положению. Основными видами побочных вещей считались: части вещи, принадлежности вещи, плоды вещи.
Владение – самостоятельное вещное право. Фактическое обладание вещью. Возникло раньше собственности. Возникло от господства, оседания. Владение это совокупность двух элементов: корпус и анимус.
Корпус – реальное фактическое господство лица над вещью, факт нахождения вещи в хозяйстве; это объективный элемент.
Анимус – желание владеть вещью для себя, намерения владельца сохранить ее за собой и обращаться с ней как с собственной; является субъективным элементом. Анимус – это дух, душа, мысль, намерение, умысел, воля.
«Передача длинной рукой» — передачи товаров, при которых прежний владелец предмета, не передавая предмета, лишь указывал на него приобретателю
Интердикт – обязательные к исполнению приказы претора, главной целью которых было восстановление нарушенного права. Служили эффективным и скорым средством защиты неправомерно нарушенного (отнятого) владения или всякого иного посягательства на законный интерес собственника или владельца. Так же как и формулы исков, формулы интердиктов заносились в преторский эдикт.
Право собственности – это господство лица над материальной вещью.
Квиритская собственность – собственность полноправных граждан Древнего Рима, обладавших правом торговли. Правовое регулирование квиритской собственности производилось на основе квиритского права. Состоявшие в квиритской собственности вещи делились на манципируемые сделки, которые происходили путем строго формализованного обряда манципации, и неманципируемые, чей оборот не требовал такого обряда. Приобретение прав на квиритскую собственность происходило также путем принуждения, властного распоряжения, дележа движимого имущества, передачи в результате фиктивного процесса.
Преторская собственность – сформировалась в Древнем Риме в связи с правотворческой и правоприменительной деятельностью преторов. В отличие от квиритской собственности преторская собственность отличалась более гибким и менее формальным правовым регулированием. Фактически устранялось деление вещей на манципируемые и неманципируемые, различие в способах их приобретения, требовалась только добрая совесть их приобретателей. Поскольку преторская собственность не пользовалась защитой квиритского права, претор фактически закреплял приобретенные без формальных процедур вещи в составе имущества покупателей.
Провинциальная собственность — собственностью римских граждан по праву завоевания, т.е. это была собственность Римского го¬сударства. Обыкновенно провинциальную собственность делили на два части: одна считалась государственной собственностью; другая представлялась прежним владельцам для пользования.
Завладение – это захват вещи.
Спецификация — это изготовление новой вещи для себя из чужих материалов, например, изготовление вина из чужого виногра¬да, вазы из чужого металла.
Соединение вещей — способно воплотиться как в движимом, так и в недвижимом имуществе. В качестве примеров соединения недвижимых вещей в источниках упоминается наслоение, увеличивающее берег и образовавшийся остров. Соединение движимых вещей подразделялось на смешение несыпу¬чих предметов, например, стад скота и смешение сыпучих предметов, например, зерна. Не исключались также случаи соединения движимых вещей с не¬движимыми вещами, например, урожая с землей, строения с земель¬ным участком.
Приобретательская давность — это приобретение пра¬ва собственности в результате длительного владения имуществом, не принадлежащим его обладателю.
Уступка права в ходе процесса — представляла собой мнимую форму судопроизводства. Отчуждатель и приобретатель об¬ращались к претору за разрешением спора. Претор выносил решение и выдавал акт о праве собственности.
Традиция — как способ приобретения права собственности, со¬стояла в передаче фактического владения вещью от отчуждателя при¬обретателю.
Дереликция — это отказ собственника от права на принадлежащую ему вещь.
Виндикационный иск — это иск невладеющего собствен¬ника к неправомерно владеющему несобственнику о возврате вещи. Цель – возвращение вещи. При этом иске обязанность судьи заключалась в том, чтобы установить, владеет ли ответчик спорной вещью и на каком основании, но истец должен был доказать свое право собственности на вещь.
Негаторный иск — это иск, который принадлежал владею¬щему собственнику и был направлен против всяких посягательств (серьёзных и реальных) с чьей-либо стороны на его собственность. Например, проезд через его участок, пристройка к его стене своих со¬оружений и т.п. Собственник, предъявляя иск, отрицал за ответчиком такое право. Отсюда иск и назывался негаторным (отрицательным). Целью негаторного иска было восстановление собственника в его праве, а при необходимости и возмещении понесённого ему вреда.
Прогибиторный иск — это иск о воспрепятствовании, предъявление такого рода иска уместно в случае, когда третьи лица своим поведением мешали собственнику нормально использовать его имущество.
Публицианов иск — был создан в I веке до н.э. для защиты бонитарного собственника и лица, которое добросовестно приобретало вещь от несобственника. В публициановом иске ответчик, у которого тре¬бовали спорную вещь, мог доказать право на неё. В публициановом иске допускалась фикция, что владелец провладел давностный срок. В остальном требовалось соблюдение тех же ре¬квизитов, которые были установлены для давности.
Сервитут – это использование или употребление чужой вещи без права повреждения самой вещи, дозволенное обычаем, законом или частноправовым соглашением.
Земельные сервитуты — предполагали существование двух отдельных земельных участков, при этом один участок служил другому.
Личные сервитуты — личными сервитутами считались пожизненные права пользователя чужой вещью.
Узуфрукт — являлось самое обширное право пользования чужой вещью. Уполномоченный назывался узуфруктарием. Он мог пользо¬ваться как самой вещью, так извлекать из неё плоды. При этом вещь не должна была повреждаться или изменяться. Узуфруктарий должен был пользоваться вещью, как подобает хорошему хозяину и соблю¬дать правила пользования. Во время действия узуфрукта собственник вещи не имел права на доходы от вещи. Предметами узуфрукта могли быть вещи, которые не употреблялись и не уничтожались.
Узус — это право пользования вещью, но не приносимыми ею пло¬дами.
Суперфиций — в общем смысле означало всё созданное над и под зем¬лёй и связанное с поверхностью земли. Как особое правоотношение суперфиций представлял собой наследственное и отчуждаемое право пользования строением, возведённым на чужой земле в течение дли¬тельного времени. Постройка здания производилась за счёт нанимате¬ля участка (суперфицария). Право же собственности на строение при¬надлежало собственнику земли. Суперфицарию лишь принадлежало право в течение срока суперфицарного договора осуществлять поль¬зование зданием.
Эмфитевзис — представлял собой наследственное право пользования землёй для её сельскохозяйственной обработки. Первоначально эмфитевзис устанавливался договором об аренде. Собственник земли (арендодатель) не имел права в дальнейшем отказаться от продолже¬ния аренды. Эмфитевзис возникал при заключении аренды на 100 и более лет.
Тема 6. «Обязательственное право».
Кредитор – сторона в обязательстве, которая имеет право требовать от другой стороны – должника исполнения обязанности совершить определенные действия.
Контракт – синоним понятия «договор», соглашение двух или более лиц, об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, является разновидностью сделки. Для контракта был характерен объективный элемент (кауза), т.е. дозволенная правом экономическая цель, которую преследовали стороны.
Деликт – это противоправное деяние причиняющее вред.
Новация – это обновление, изменение, замена прежнего обязательства новым, того же содержания. Новое обязательство по сравнению со старым, должно содержать, что-то новое.
Цессия — означала уступку права требования, замену прежнего кре¬дитора новым. Для осуществления цессии использовался институт пред¬ставительства, который появился при формулярном процессе. Процессу¬альный представитель мог заявлять иск от своего имени, представляя при этом кредитора. При выборе представителя кредитор должен был позабо¬титься о том, чтобы он обладал имуществом, гарантирующим должное ис¬полнение. После совершения цессии кредитор назывался ЦЕДЕНТОМ, а лицо, которому уступается право требования — ЦЕССИОНАРИЕМ.
Цедент – см. цессия.
Цессионарий – см. цессия.
Зачет — заключается в следующем: если должник имеет встречное требование к кредитору, то при известных условиях требования кредитора и должника взаимно покрываются. Если одно требование пре¬вышает другое, то взысканию подлежит только остаток.
Слияние – совпадение, конфузия, способ прекращения обязательств при котором кредитор и должник сливались в одном лице.
Задаток – представляет собой ценный объект, который покупатель обычно передавал продавцу при заключении договора купли-продажи, как бы для того, чтобы скрепить его, с тем условием, что он не сможет «истребовать» этот предмет в случае неисполнения обязательства.
Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Поручительство — это принятие на себя третьим лицом ответственно¬сти за неисполнение обязательства должником.
Залог – это то, что передавалось кредитору. В качестве средства обеспечения обязательства имел второстепенное значение. Залог – это вещное право, дававшее возможность продать чужую вещь для удовлетворения права требования.
Фидуция – доверие. Залоговому кредитору переходило право собственности на вещь. Фидуция – прежде всего надежность, перенос квиритского права собственности на вещь в форме манципации на доверенное лицо, которое в тоже время обязывалось возвратить вещь после того, как будет достигнута цель, преследуемая сторонами.
Пигнус – не переносил права собственности, он оставался за залогодателем. Пигнус оставался собственностью у должника, и только посессио переходило к залогодателю. Удобство пингуса – должник мог пользоваться своей вещью лишь на правах арендатора.
Ипотека – договор о залоге, который оставался в собственности и владении должника. Владение не переходило к кредитору, вещь оставалась у должника и могла быть востребована при неуплате долга.
Кустодиа – охрана вещи, полагают, что кустодиа возлагала от¬ветственность должника за кражу доверенных ему вещей, совершенную третьим лицом, независимо от вины должника, а также за вред, причинен¬ный вещам третьими лицами.
Договор – в римском праве обязательство, возникшее в силу согла¬шения сторон и пользующееся исковой защитой.
Соглашение сторон — это добровольно изъявленная воля двух и более сторон об одном и том же.
Кауза – в римском праве это ближайшая цель, причина, которая привела к заключению договора.
Вербальные контракты – договор, приобретающий обязательную силу посредством и с момента произнесения формул и фраз. Важнейшим видом вербального договора является стипуляция.
Литеральные контракты – договор, составленный в простой письменной форме. Возникал этот договор посредством записи в приходно-расходные книги (журналы), которые велись римскими гражданами.
Консенсуальные контракты – договор, возникающий с момента консенсуса по существенным условиям (цена, товар). К консенсуальным относились договоры купли-продажи, наема, поручения, товарищество.
Односторонний договор – при которых обязанность устанавливалась только для одной стороны. Например, в договоре займа обязанность лежит только на заемщике, он должен вернуть в срок деньги или вещь. Заимодавец правомочен только требовать возврата предмета договора.
Двусторонний договор — при котором обязанности несут обе стороны. Например, договор купли-продажи. В обязанности продавца входит передача вещи, а в обязанности покупателя — уплата покупной цены.

Тема 7. «Отдельные виды обязательств».
Существенные элементы договора — это такие элементы, без которых нет и самого договора. Источники римского права к числу существенных элементов относят соглашение сторон, объект договора и его основание.
Адстипуляция – присоединение новых лиц к кредитору.
Адромиссия – присоединения новых лиц к должнику.
Синграф — документ, который составляется в третьем лице (такой-то должен такому-то такую-то Денежную сумму). Этот документ составлялся в присутствии свидетелей, которые его подписывают, вслед за тем от чьего имени он составлялся. Эта форма письменных обязательств получила широкое распространение. В период империи это письменное обязательство стало составляться уже в первом лице я, такой-то, должен такому-то столько-то и подписывался должником. Такой письменный документ уже стал называться ХИРОГРАФОМ.
Хирограф – см. Синграф.
Ссуда – одно лицо (ссудодатель) передавало другому (ссудополучатель) индивидуально-определенную вещь во временное пользование. Это реальный односторонний договор. Предметом договора ссуды могло быть: движимое имущество, недвижимое имущество.
Поклажа – передача движимой вещи от одной стороны (поклажедателя (депонента)) другой стороне (поклажепринимателю (депозитарию)), с тем, чтобы тот хранил ее и по требованию вернул.
Несчастная поклажа — имеет место тогда, когда не имеется возможности выбора поклажепринимателя, это имеет место при наводнении, кораблекрушении, землетрясении или другом бедствии.
Секвестрация — при данной разновидности договора хранения речь идет о хранении спорных вещей. Лиц, которые хранили спорные вещи, называли секвесторами. Секвестры могли быть договорными, когда стороны сами выбирали лицо по соглашению между собой, и судебными, которых назначал суд. Секвестр обязывался к хранению вещи и возвращению её в зависимости от судебного решения. За секвестром признавалось юридическое владение вещью. Он имел право на управление вещью.
Эквиция вещи – лишение покупателя владения полученной от продавца вещи вследствие отчуждения каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом покупателю.
Синаллагматическая сделка – сделка, при которой стороны имеют взаимные встречные права и обязанности.
Мена – это не купля-продажа, нет цены, есть эквивалент. Отличие римской мены от договора купли-продажи: 1) в договоре мены каждая сторона должна иметь право собственности на вещь, не допускалась чужая вещь; 2) при договоре меня происходил обмен вещи на вещь. Договор меня носил реальный характер; для заключения договора недостаточно было соглашения сторон, необходимо было исполнение хотя бы одной из сторон. До исполнения договора другой стороной первая могла его расторгнуть.
Прекарий — юридически закреплял передачу вещи одним лицом в бесплатное пользование другого, обязанного возвратить ее по первому требованию передавшего.
Оценочный договор – применялся в отношениях крупного торговца с мелким. Первый передавал второму вещь по указанной цене для продажи, если второму продать вещь по обозначенной цене не удавалось, она подлежала возврату; если продажа состоялась, по точно обусловленной цене, собственнику передавались все вырученные деньги, если продажа производилась по более высокой цене, то продавец оставлял себе разницу. Получивший вещь для продажи не является ее собственником, но если вещь продавалась, приобретатель становился собственником. Это объясняется тем, что вещь продавалась по воле собственника.
Пакты – деликты, юридической силы не имели. Это было согласие и соглашение двух сторон. Обязательства не создавали. Соблюдение только что заключенных соглашений требовало справедливости как права, так и самого дела.
Дополнительные пакты — представляли собой соглашения, при помощи которых к уже заключенному между сторона¬ми договору присоединялось какое-то новое условие, если наруша¬лось соглашение, присоединенное к основному договору, то давался иск из основного договора.
Преторские пакты — получили подобное наи¬менование вследствие того, что первоначальная защита была им пре¬доставлена претором.
Клятвенное обещание – может выступать в качестве гарантии, когда представлено лицом младше 25 лет, что бы подтвердить сделанный им долг.
Деликты – правонарушение, причинения вреда отдельному лицу, его семье или имуществу с нарушением правового установления или запрета, в результате чего, независимо от воли нарушителя возникали новые права и правовые обязанности. Именно ответственность за нарушения положила начало обязательствам. Деликт в римском праве предполагал дееспособность правонарушителя; вину. Не наказывался тот, кто действовал в порядке необходимой самообороны или крайней необходимости. Деликты в римском праве делились на: публичные (нарушающие интересы государства) и частные (нарушающие интересы частных лиц).
Квазидоговорные обязательства — обуславливаются не соглаше¬нием сторон, а либо событиями, либо односторонними действиями, носящими иногда неправомерный характер, как при неосновательном обогащении.
Гестор – лицо, осуществляющее ведение дел без поручения.
Договор поручения — это договор, по которому одно лицо (мандант) поручает, а другое лицо (мандатарий, поверенный) -принимает на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий. Для договора поручения существенным признаком является безвозмездность.
Договор товарищества — это такой договор, по которому двое или несколько лиц объединяются для осуществления общей дозволенной хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной деятельностью или сочетанием имущественного взноса с личными услугами. Для того чтобы, прибыли и убытки от ведения общего дела распределялись между всеми товарищами в предусмотренных договором долях, а при отсутствии в договоре указаний по этому вопросу — поровну.
Договор подряда — называется договор, по которому одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика) известную работу, а заказчик принимает на себя обязательство уплатить за эту работу определённое денежное вознаграждение.
Наем услуг — называется такой договор, по которому одна сторона — нанявшаяся (локатор), принимает на себя обязательство исполнять в пользу другой стороны (кондуктора) определённые услуги, а наниматель принимает на себя обязательство платить за эти услуги условное вознаграждение.
Тема 8. «Наследственное право».
Наследование — универсальное преемство, в силу которого на наследника переходят все имущественные права и обязанности наследодателя, возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя.
Наследодатель – его круг узок, только лицо своего права, наследодателем не могли быть женщины и мужчины подвластные, рабы.
Наследство – это юридическое понятие, даже если отсутствует материальное содержание, допускающее увеличение или уменьшение; увеличение главным образом образовывалось за счет доходов. Любое наследство, даже если оно было принято позже, длилось с момента смерти наследодателя. Наследство замещало личность умершего. Наследство в римском праве — преемство живущих в правах умершего; установление преемства прав от одних к другим. Принятое наследство нельзя было отнять у наследника. Действовала свобода завещания, можно было распоряжаться без контроля имуществом.
Наследник – круг наследников шире; — женщины, подвластные, рабы, при этом раба освобождали от рабства или наследство переходило господину.
Наследование по завещанию по преторскому праву – осуществлялось в присутствии семи свидетелей, началось применение письменной формы дополнительно к устной. Завещание (т.е. воля) писалось на табличках. Табличка опечатывалась семью печатями. Текст не оглашался, а оглашалось только кому и от кого. Ограничения в преторском праве наследования по завещанию. В преторском праве наследование пришло к необходимой доле. Наследование по завещанию могло быть передано чужим через особый преторский суд. Для юридической силы письменного завещания необходимо было, что бы весь акт проходил в постоянном присутствии всех его участников и без прерывания его участников другими юридическими действиями.
Наследование по завещанию по цивильному праву – в римском праве носило устный характер, имело три способа: 1) перед войском; 2) в народном собрании; 3) посредством меди и весов. Была так же и манципационная форма наследования по завещанию, которая состояла из пяти свидетелей, весодержателя и доверительного лица. Всего было семь человек. Ограничения в цивильном праве наследования по завещанию. Сначала носили строго формальный характер – прямое исключение наследника, затем исключение поименно, все остальные могли быть исключены общей фразой «и другие». Завещание имело силу в цивильном праве, только если оно было совершено в установленной форме; лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью; с назначением наследника, который обладал пассивной завещательской правоспособностью.
Наследование по завещанию в римском праве – главный инструмент защиты римского права, объявление воли. Воля играла в завещании наибольшую роль, поскольку эта последняя воля была неподкупной и неподдельной. Это свидетельство о намерении, односторонняя сделка. Наследниками по завещанию в римском праве могли быть: римские граждане, их рабы, не лишенные наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица.
Наследование по законам XII таблиц – Первая категория: жена умершего по браку кум ману; дети (внуки ранее умерших сыновей, по праву представления); усыновленные. Вторая категория: мать умершего, состоявшая с его отцом в браке кум ману; братья; сестры. Третья категория и последующие разряды: агнаты последующих степеней и при их отсутствии последующие сородичи умершего.
Наследственная трансмиссия – в раннем римском праве право наследства понималось как сугубо публичное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать наследников. Это и есть создание наследственной трансмиссии, т.е. переход права принять наследство. Прямой наследник не успел принять наследство из-за смерти.
Наследство лежачее – это период между открытием наследства и вступлением в него.
Завещание — одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай смерти, которое содержит в себе назначение наследника.
Частное завещание — совершается без участия органов публичной власти. Нужно различать обыкновенную форму частных завещаний и особенную.
Устное завещание — завещатель должен изъявить свою волю на словах или знаками так, чтобы свидетели слышали его и понимали.
Публичное завещание — составлялось при участии органа публичной власти
Активная завещательная правоспособность — наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Она полностью зависела от гражданской правоспособности.
Пассивная завещательная способность — право быть наследником. Что касается пассивной завещательной правоспособности, то здесь существовали ограничения для женщин, рабов и перегринов.
Субституция – указание наследователем в завещании дополнительного наследника (субститута) на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Субститут призывается так же к наследованию, если основной наследник отстранен от наследования по причинам, предусмотренным законом. В качестве субститута может быть назначено любое лицо независимо от того, входит ли оно в число наследников по закону.
Легат – безвозмездное завещательное распоряжение о выдаче наследником известных сумм или вещей кому-либо, создающее сингулярное правопреемство приобретателя, т.е. преемство в отдельных правах наследодателя через установленного наследника. Легат причитался только в том случае, если что-либо осталось после вычета долгов.
Фидеикомиссы — неформальные легаты. Они представляли собой словесные или письменные просьбы, с которыми наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику выполнить что-либо или выдать что-нибудь какому-нибудь лицу. Первоначально такие просьбы не имели юридической силы, и лишь при императоре Августе в I в. до н.э. таким просьбам придают юридическое значение.

Нина Александровна Васильчикова
доктор юридических наук, профессор
Алексей Владимирович Волкогон
кандидат юридических наук;
Станислав Борисович Немченко,
кандидат юридических наук.

Римское право.

Словарь терминов